
文|李宇琛
最近,浙江溫州蒼南縣法院開庭審理一個(gè)合同詐騙案,案子里名叫王建東的人,被賦予了兩個(gè)截然相反的身份。他既是案件的被告人,又因?yàn)楣蓶|的身份,同時(shí)被檢察機(jī)關(guān)列為了案件中的被害人之一。
奇妙之處在于,當(dāng)王建東以“被害人”的身份參與庭前會議時(shí),他卻不被允許說出自己真實(shí)的想法。他原本希望告訴法庭:“我沒有被騙,也沒有財(cái)產(chǎn)損失?!钡?a class="keyword-search" >法院卻明確表態(tài),不,你必須承認(rèn)自己被騙了:
你只能支持、贊成、同意檢察機(jī)關(guān)的意見,任何不同的聲音,統(tǒng)統(tǒng)不允許。
這種強(qiáng)迫“統(tǒng)一思想”的邏輯,倒不是蒼南縣法院的原創(chuàng),而是似曾相識地貫穿了古中國數(shù)千年的歷史。古代時(shí)便有縣令在審案時(shí)勸誡道:“你若認(rèn)罪就好好招供,不招罪便大刑伺候!”結(jié)果被審者嚇得連連點(diǎn)頭,忙不迭地附和:“大人所言極是,我確實(shí)有罪!”
然而,古代這些帶有脅迫意味的審訊場面,畢竟早已塵封在舊日故事里。今天,在我們強(qiáng)調(diào)法治與司法正義的社會中,看到法院重現(xiàn)這種“強(qiáng)迫贊成”的場景,實(shí)在令人困惑。
程序正義的核心是允許各方充分表達(dá)自己的聲音,通過公開的質(zhì)疑與辯論來澄清事實(shí)。但蒼南縣法院卻拋棄了這一基本原則,將司法程序變成了一道選擇題,唯一的選項(xiàng)是:“你是否同意檢察機(jī)關(guān)的意見?”
答案也只有一個(gè)是,別的選項(xiàng)也沒有。
從歷史來看,中華傳統(tǒng)文化其實(shí)并不缺少尊重不同聲音的智慧?!凹媛爠t明,偏聽則暗”,是歷史上的古訓(xùn)。但顯然,蒼南縣法院并未從這些古訓(xùn)中汲取養(yǎng)分,而是反其道而行之:
將庭審變成了一道只能認(rèn)同,不許異議的指令。
或許有人會說,法院這么做是為了簡化程序,提升效率。但司法的真正價(jià)值從來不在于效率,而在于公平與正義。一旦司法只允許單一的聲音存在,那么所謂的公平、公正,必然成為鏡花水月。
法律保護(hù)的從來不只是“受害者”身份,而是真實(shí)表達(dá)的權(quán)利。王建東真實(shí)的遭遇、真實(shí)的想法被忽視甚至壓制,這顯然違背了法治的初衷。
法院對王建東方律師提出的質(zhì)疑,更是做出了令人匪夷所思的回應(yīng)。律師希望法院明確管轄權(quán)、證據(jù)真實(shí)性、公開庭審以及合議庭人員組成等關(guān)鍵問題,然而這些在其他法院看來完全合理的訴求,卻被蒼南法院定性為“辯護(hù)意見”,并以此為由:
剝奪了律師們的出庭權(quán)利。
仔細(xì)回顧事件的細(xì)節(jié)就會發(fā)現(xiàn),法院的邏輯其實(shí)十分明確:作為被害人,你只能跟隨檢察機(jī)關(guān)的腳步,指出被告的罪責(zé);至于你自己的感受或真實(shí)情況,不必過多提及,甚至根本不被允許提及。法院巧妙地構(gòu)建了一種奇特的程序規(guī)則,試圖從源頭上封閉所有可能與檢察機(jī)關(guān)意見相悖的聲音。
這種情況并非孤例,也非法律史上的創(chuàng)新。以往的一些司法案例也曾出現(xiàn)類似的“被強(qiáng)迫成為被害人”案例——即便當(dāng)事人堅(jiān)決否認(rèn)自己受害,但在特定情況下,警方或檢察機(jī)關(guān)為了滿足立案或起訴條件或完成特定司法任務(wù),不惜忽視當(dāng)事人真實(shí)的聲音:
強(qiáng)行賦予他們受害人的身份。
事實(shí)上,司法程序的本意在于通過各方的自由質(zhì)證、充分辯論以探求案件的真相,而并非提前預(yù)設(shè)好一個(gè)“唯一正確”的結(jié)論再去尋找支持它的證據(jù)。法律中常提到的“無罪推定”原則,即未經(jīng)法院最終裁決前,每個(gè)人都應(yīng)被視為無罪;而蒼南法院的操作卻走向了另一個(gè)極端,未審先定,強(qiáng)行將當(dāng)事人納入被害人行列,剝奪其表達(dá)真實(shí)想法的權(quán)利。
更值得注意的是,蒼南法院這種做法,并非缺乏法律依據(jù)或法律常識的問題,而是一種深刻的司法態(tài)度問題。這種司法態(tài)度蔓延開來,勢必讓公眾對于司法公正產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)疑。曾有專家指出,司法公信力的下降往往不是由單一案件引發(fā),而是由一系列類似模式的案件共同累積而成:
先定調(diào),再審案。
從更廣泛的歷史視野來看,中國歷史上的司法傳統(tǒng)中,一貫強(qiáng)調(diào)司法的公開、公正與全面質(zhì)證?!短坡伞分屑匆?guī)定:“兩造俱詣廷理,務(wù)要詳審,庶免枉濫”,意思是說審判必須詳細(xì)審查,不能片面認(rèn)定。
現(xiàn)代司法理論也反復(fù)強(qiáng)調(diào),真正的程序正義不僅僅是“走完程序”,更要確保程序本身公平合理、尊重各方聲音。而蒼南法院的操作卻與這些基本常識完全背道而馳,以至于當(dāng)事人王建東和他的律師們的聲音被徹底壓制。法院不僅剝奪了律師們的辯護(hù)權(quán)利,更進(jìn)一步剝奪了當(dāng)事人親自陳述事實(shí)的權(quán)利,司法程序的走向逐漸背離了原有的法治精神,不是通過辯論、質(zhì)疑和證據(jù)的全面呈現(xiàn),去真正厘清事實(shí),而是:
趨向于追求一種表面一致的聲音。
司法之所以被社會信任,正是因?yàn)樗试S真實(shí)意見的充分表達(dá),允許不同聲音的激烈交鋒。在這樣的程序下,司法裁決才能真正體現(xiàn)公正、公平與公開。如果法院繼續(xù)執(zhí)行這種只能“支持、贊成或同意”的司法模式,未來公眾對于司法權(quán)威與公正的懷疑,恐怕會持續(xù)增加。
回到現(xiàn)實(shí)生活,我們也不難發(fā)現(xiàn)類似的邏輯廣泛存在:領(lǐng)導(dǎo)開會總是強(qiáng)調(diào)“暢所欲言”,但真實(shí)的意思卻是“盡量附和”;意見征求時(shí)強(qiáng)調(diào)要“積極表達(dá)”,但你一旦表達(dá)出真正的問題,往往意味著:
你被解決。
再者說,法庭不同于普通的職場會議,更不應(yīng)成為“統(tǒng)一口徑”的場合。法律存在的目的,本就是在紛雜的聲音中,通過嚴(yán)肅的程序和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖C據(jù)質(zhì)證,還原真相。法院如果剝奪了這一過程,僅僅追求結(jié)果上的一致,必然失去司法公信力。
我們所期盼的法律環(huán)境,應(yīng)該允許訴訟主體有權(quán)利地陳述事實(shí)、表達(dá)意見,無論是同意還是質(zhì)疑,都能得到認(rèn)真的傾聽和回應(yīng)。只有這樣,法律才能真正體現(xiàn)其尊嚴(yán)和價(jià)值。司法程序絕不能成為一張只能打鉤、不能打叉的試卷,因?yàn)橐坏?qiáng)迫所有人只選“支持、贊成或同意”,法律本身就成了一張荒唐的單選題。
寫于2025年3月25日
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